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論公訴人出席法庭辯論的規(guī)范要求

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  法庭辯論,是公訴人和當(dāng)事人、辯護(hù)人在法庭審理過程中對案件事實、證據(jù)及法律適用問題發(fā)表意見,互相辯論的過程。下面是小編為大家收集關(guān)于論公訴人出席法庭辯論的規(guī)范要求,歡迎借鑒參考。

  客觀公正義務(wù)與指控追訴職能有機(jī)統(tǒng)一

  檢察官的客觀公正義務(wù)不僅是一項普遍認(rèn)可的國際準(zhǔn)則,而且在中國大陸也具有完備的法律依據(jù),其基本內(nèi)涵是堅持客觀立場,忠實于事實真相,實現(xiàn)司法公正。具體包括:以事實為依據(jù)、客觀全面收集證據(jù)、全面審查和忠于事實真相、客觀全面公正地向法庭提供證據(jù)、依法保障訴訟參與人訴訟權(quán)利、對刑事訴訟進(jìn)行法律監(jiān)督等。

  指控追訴職能的內(nèi)涵在中國大陸刑事訴訟法第172條中被明確規(guī)定為:“人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴。”

  客觀公正義務(wù)和指控追訴職能是辯證統(tǒng)一、有機(jī)結(jié)合的關(guān)系:一方面,客觀公正義務(wù)是公訴人履職的基本準(zhǔn)則,應(yīng)當(dāng)貫穿于公訴人履行指控追訴職能的始終;另一方面,正確履行指控追訴職能也是客觀公正義務(wù)的實現(xiàn),二者辯證統(tǒng)一、有機(jī)結(jié)合。

  公訴人出席法庭支持公訴,是指控犯罪追訴職能的當(dāng)然體現(xiàn),但是如果與實現(xiàn)客觀公正義務(wù)相脫離,則難以取得良好的出庭效果。實踐中容易出現(xiàn)片面追求指控犯罪忽略指控客觀公正性,或者在法庭上片面強(qiáng)調(diào)罪輕證據(jù)甚至放棄積極指控主張的情形,在很大程度上都是由于未能處理好客觀公正義務(wù)與指控追訴職能二者關(guān)系。

  客觀公正義務(wù)在法庭辯論中具體體現(xiàn)為:有罪的、罪重的、罪輕的證據(jù)和事實、法律適用意見均應(yīng)當(dāng)在法庭辯論中有所體現(xiàn);有利于被告人的量刑情節(jié)無論法定還是酌定量刑情節(jié)均應(yīng)當(dāng)表述;注重聽取被告人的辯解和辯護(hù)人的辯護(hù)意見并吸收其合理成分。

  如果說公正是法庭辯論的價值追求,那么理性就是法律人在法庭辯論中應(yīng)當(dāng)秉持的職業(yè)精神,特別是在一些大要案件的出庭公訴中,公訴人秉持公正、理性,堅持客觀公正義務(wù)與積極指控追訴的有機(jī)統(tǒng)一,顯得尤為重要。在不同歷史時期、不同案件中,客觀公正義務(wù)與積極指控追訴的關(guān)系處理和把握會有所不同,二者關(guān)系在一定程度上體現(xiàn)著中國大陸刑事訴訟不斷發(fā)展進(jìn)步的過程。隨著中國大陸刑事訴訟立法的進(jìn)步,刑事訴訟法進(jìn)一步完善了庭審方式,充分發(fā)揮公訴人、辯護(hù)人在法庭審理中的作用。公訴人的客觀公正義務(wù)得到進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)和重視,尤其是對法定從輕情節(jié)的審查和在指控時如實表述,成為履行指控犯罪職能時必不可少的一項職責(zé)。

  一、客觀公正義務(wù)在法庭辯論中的要求及體現(xiàn)

  公訴人出席法庭辯論的客觀公正義務(wù)要求公訴人在指控犯罪時必須嚴(yán)格遵循法律規(guī)范達(dá)成指控目標(biāo)。例如,被害人、訴訟代理人在法庭審理過程中可能對刑事審理部分有獨立的主張和觀點,有的情形下和檢察機(jī)關(guān)指控內(nèi)容可能會不同甚至發(fā)生沖突,譬如檢察機(jī)關(guān)指控被告人構(gòu)成故意傷害罪,但被害人、訴訟代理人認(rèn)為被告人的行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成故意殺人罪,并由此指責(zé)檢察機(jī)關(guān)定性錯誤。在這種情形下公訴人需要秉持客觀公正義務(wù),不能為達(dá)成指控目標(biāo)而不擇手段,更不能盲目偏向被害人及其訴訟代理人的訴求。

  具體而言,公訴人針對被害人、訴訟代理人的不同觀點和意見,可以作如下說明:

  首先,公訴人尊重被害人、訴訟代理人的合法訴訟權(quán)利。根據(jù)中華人民共和國刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,被害人、訴訟代理人在法庭審理過程中有參加法庭調(diào)查和對事實證據(jù)發(fā)表意見進(jìn)行辯論的權(quán)利。因此,依法保障被害人、訴訟代理人發(fā)表觀點和意見的訴訟權(quán)利,也是檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)。

  其次,公訴人希望被害人、訴訟代理人也同樣尊重檢察機(jī)關(guān)依法履行指控犯罪的職能。決定提起公訴、承擔(dān)舉證責(zé)任,都是檢察機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定獨立行使公訴權(quán)的體現(xiàn),其中也包括依法獨立發(fā)表不同觀點和意見的職權(quán)。

  最后,無論是檢察機(jī)關(guān)還是被害人、訴訟代理人的意見,都將透過法院依法獨立行使審判權(quán)作出最終判斷。

  需要注意的是,面對被害人、訴訟代理人的指責(zé),公訴人要把握的基本原則是不應(yīng)當(dāng)與被害人、訴訟代理人展開辯論,如果雙方確實有觀點分歧的,應(yīng)當(dāng)盡量透過庭前溝通減少誤解化解矛盾。同時,公訴人還應(yīng)當(dāng)理性地認(rèn)識到其作為刑事案件的當(dāng)事人具有獨立的、特定的訴訟地位和局限性。

  追根溯源,檢察機(jī)關(guān)的公訴權(quán)與被害人的起訴權(quán)具有深厚淵源。“在原始社會是實行血親復(fù)仇,受害者所屬的氏族的成員,共同對加害者所屬氏族的成員實行復(fù)仇,后來,復(fù)仇成為受害者近親的責(zé)任。這種習(xí)俗,在進(jìn)入階級社會以后,曾長期被保留,不過已帶上濃厚的階級色彩。在這個階段,人民把被害人的違法行為,看作是對私人權(quán)益的侵犯,是屬于私人的事情,因此,國家不主動進(jìn)行追究,而悉聽受害者及其親屬自行決定是否起訴。只是到后來,隨著階級斗爭的發(fā)展以及君主權(quán)力的加強(qiáng),才形成新的觀念和制度,即犯罪是對統(tǒng)治秩序的破壞,國家要主動進(jìn)行追究,于是公訴制度才產(chǎn)生。”因此,公訴權(quán)從起源來看部分源自被害人訴權(quán)的讓渡。

  在中國大陸刑事訴訟中,被害人具有相對獨立的訴訟地位,享有特定的訴訟權(quán)利:被害人在法庭審理過程中有參加法庭調(diào)查、法庭辯論的權(quán)利,可以申請通知新的證人或?qū)<易C人到庭、調(diào)取新的物證,申請重新鑒定或者勘驗。對公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)不予追究刑事責(zé)任的被告人提起自訴等。由此可見,被害人具有獨立于檢察機(jī)關(guān)的訴訟地位和訴訟權(quán)利。因此,被害人在法庭上發(fā)表與檢察機(jī)關(guān)不相同甚至相反的意見,是其合法行使訴訟權(quán)利的具體體現(xiàn)。

  公訴人在尊重和保障被害人行使合法權(quán)利的同時,既不能因被害人提出異議而放棄立場盲目附和,也不能對被害人的異議視而不見自說自話。公訴人應(yīng)當(dāng)有理有據(jù)地闡述指控依據(jù)和理由,說明檢察機(jī)關(guān)對于爭議內(nèi)容的觀點和意見,提交法庭作出最終裁決。

  二、指控追訴職能在法庭辯論中的要求及體現(xiàn)

  公訴人在法庭辯論中須要實現(xiàn)的首要職能是指控追訴。在審前程序中公訴人的首要職能并非指控追訴犯罪,而是帶有“裁判”性質(zhì)的事實判斷及追訴必要性權(quán)衡,而在審理程序中公訴人則不復(fù)具有“裁判”職責(zé),其首位職責(zé)是實現(xiàn)指控追訴的主張,說服裁判機(jī)關(guān)接納公訴意見。因此,指控追訴職能要求公訴人在法庭辯論中應(yīng)當(dāng)積極履職,不能消極放棄答辯應(yīng)對。

  例如法庭辯論中常見程序性辯護(hù)的情形,被告人及其辯護(hù)人提出偵查機(jī)關(guān)違法限制被告人人身自由,此后獲取的全部供述均系非法證據(jù)應(yīng)予排除。實踐中,偵查機(jī)關(guān)超期羈押犯罪嫌疑人的情形并不常見,但犯罪嫌疑人在到案以后直至被采取刑事強(qiáng)制措施的這段時間內(nèi),有可能存在雖未被采取強(qiáng)制措施而實際上被限制人身自由的情形。犯罪嫌疑人被合法羈押之后的供述是否能夠使用則涉及到“重復(fù)自白”是否需要排除的情形。在法庭辯論中涉及到偵查機(jī)關(guān)的活動是否合法等問題時,公訴人應(yīng)當(dāng)及時說明履行法律監(jiān)督職責(zé)的結(jié)果,既不能大包大攬代人受過,也不能視若不見與己無關(guān)。因為案件一旦提起公訴,檢察機(jī)關(guān)即承擔(dān)著證明指控成立的證明責(zé)任,包括對證據(jù)合法性的舉證義務(wù)和說服責(zé)任,公訴人的答辯需要達(dá)到足以證明取證合法性的程度,才能有效維護(hù)指控追訴的主張。在這種情形下公訴人可以作出如下答辯:

  “被告人、辯護(hù)人所質(zhì)疑的在看守所以外地點訊問的供述材料,檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查并未將其作為指控證據(jù)使用。但公訴人所出示的庭前供述均系偵查人員在合法羈押場所依法審訊獲得,被告人在看守所內(nèi)自愿作出內(nèi)容相同的供述,具備證據(jù)的合法性,因此不應(yīng)將其作為非法證據(jù)加以排除。

  對于偵查活動是否合法的問題,檢察機(jī)關(guān)對偵查機(jī)關(guān)是否合法行使偵查權(quán)已經(jīng)履行了法律監(jiān)督職責(zé)。此外,對偵查人員侵犯公民訴訟權(quán)利的,被告人、辯護(hù)人也有權(quán)提出控告。對被告人、辯護(hù)人今天當(dāng)庭提出的內(nèi)容,檢察機(jī)關(guān)將予以高度關(guān)注并依法履行法律監(jiān)督職責(zé)。”

  在上述答辯中,公訴人須要注意的是對“重復(fù)自白”是否具有證據(jù)能力并不能一概而論,對此不妨比較一下其他國家和地區(qū)的作法。在美國刑事訴訟中,對于非法訊問后依法獲得的證據(jù)也設(shè)立了很多不予排除的情形,包括:“污染中斷”,即在官方非法取證行為之后,由于被告人的自愿行為而使最初的違法性(污染)被中斷,不影響官方隨后依法獲得的證據(jù)可采性;“污染被稀釋”,即官方非法取證與派生證據(jù)之間的污染關(guān)系由于時間等因素而逐漸減弱,以致派生證據(jù)已經(jīng)基本上沒有“毒性”時,可以采納為證據(jù)使用。在德國對于證據(jù)使用禁止的放射效力問題,學(xué)術(shù)界并無定論,但其聯(lián)邦最高法院采取的是權(quán)衡理論,即權(quán)衡為表、規(guī)范保護(hù)目的為里。權(quán)衡理論導(dǎo)致其判決本質(zhì)上帶有高度的不確定性,難以預(yù)測審理結(jié)果。德國聯(lián)邦最高法院就證據(jù)使用禁止的放射效力判例中,值得一提的包括1980年、1983年、1987年三起判例,除1980年的違反通訊秘密案認(rèn)可了證據(jù)使用禁止有放射效力外,其余兩起判例均否認(rèn)了這一點。

  而臺灣地區(qū)則要求達(dá)到懷疑非法取證行為與后來自白因果關(guān)系的程度,即“被告先前受上開不正之方法,精神受壓迫所為非任意性之自白,其所受精神上之壓迫狀態(tài),足證『已延伸至后未受不正之方法』所為之自白時,該后者之自白,仍不具有證據(jù)能力,故審理事實之法院,遇有被告對于自白提出非任意性之辯解時,應(yīng)先于其他事實而為調(diào)查,茍未加調(diào)查,遽行采為有罪判決所憑證據(jù)之一,即有違背證據(jù)法則之違法。”

  比較研究上述作法,不難看出對于非法取得犯罪嫌疑人供述后,又在合法訊問程序中重復(fù)取得相同內(nèi)容的犯罪嫌疑人供述,并非一律應(yīng)當(dāng)予以排除,關(guān)鍵在于其后續(xù)供述是否受到前述非法手段的持續(xù)干擾和影響。在中國大陸司法實踐中,犯罪嫌疑人在送交看守所羈押以后,從空間條件上實現(xiàn)了與審訊人員的物理隔離,基本可以排除其身體受到強(qiáng)制的情形。尤其是在審查逮捕、審查起訴環(huán)節(jié)由檢察人員對其訊問時,由于訊問主體的變化也使得前述精神強(qiáng)制的影響被阻斷。因此,犯罪嫌疑人在合法訊問程序中作出相同內(nèi)容的有罪供述,不應(yīng)作為非法證據(jù)予以排除。

  歸根結(jié)底,公訴人在法庭辯論中應(yīng)當(dāng)更加注重客觀公正義務(wù)與指控追訴職能的有機(jī)統(tǒng)一,維護(hù)被告人和被害人訴訟權(quán)利、保障辯護(hù)律師依法履行辯護(hù)職責(zé),進(jìn)一步實現(xiàn)刑事訴訟法尊重和保障人權(quán)的要求。

  準(zhǔn)確全面預(yù)測與臨場靈活應(yīng)對緊密結(jié)合

  公訴人出席法庭如同參加一場沒有硝煙的戰(zhàn)斗,庭上一分鐘,往往需要在庭下做大量充分的準(zhǔn)備工作才能精準(zhǔn)呈現(xiàn)最佳效果,因此公訴人在法庭辯論中應(yīng)當(dāng)做到準(zhǔn)確全面預(yù)測與臨場靈活應(yīng)對緊密結(jié)合。

  一、準(zhǔn)確全面預(yù)測

  “知己知彼,百戰(zhàn)不殆”,準(zhǔn)確全面預(yù)測庭審可能出現(xiàn)的辯論焦點是做好庭前準(zhǔn)備的必修功課。要做到準(zhǔn)確全面預(yù)測庭審辯論焦點,關(guān)鍵在于明確須要預(yù)測的內(nèi)容和采取正確的準(zhǔn)備方法。

  中國大陸刑事訴訟的法庭審理無論一審程序抑或是二審程序,均是對事實和證據(jù)、法律適用問題進(jìn)行全面審理,可能出現(xiàn)的法庭辯論焦點較為復(fù)雜。同時,證人、鑒定人、專家等出庭作證也會增加庭審可能出現(xiàn)的辯論焦點。法律雖然規(guī)定公訴人和辯護(hù)律師均有調(diào)查取證權(quán),但未規(guī)定在開庭審理前控辯雙方向?qū)Ψ阶C人進(jìn)行質(zhì)詢的權(quán)利,僅在庭前會議中可以向?qū)徟腥藛T提出擬出庭證人名單。由于控辯雙方在庭審前缺乏有效了解、接觸對方證人的機(jī)會,因此增加了在法庭辯論中就出庭證人證實的內(nèi)容如何應(yīng)對的難度。

  (一)明確需要預(yù)測的內(nèi)容

  公訴人出庭前的準(zhǔn)備工作包括:進(jìn)一步熟悉案情,掌握證據(jù)情況;深入研究與本案有關(guān)的法律政策問題;充實審判中可能涉及的專業(yè)知識;擬定訊問被告人、詢問證人、鑒定人、有專門知識的人和宣讀、出示、播放證據(jù)的計劃并制定質(zhì)證方案;對可能出現(xiàn)證據(jù)合法性爭議的,擬定證明證據(jù)合法性的提綱并準(zhǔn)備相關(guān)材料;擬定公訴意見,準(zhǔn)備辯論提綱;須要對出庭證人等的保護(hù)向人民法院提出建議或者配合做好工作的,做好相關(guān)準(zhǔn)備。這里的七項工作要求均體現(xiàn)出準(zhǔn)確全面預(yù)測法庭辯論的具體要求,通常而言,準(zhǔn)確全面預(yù)測庭審辯論焦點需要圍繞以下內(nèi)容展開︰

  第一,證據(jù)的綜合運用與分析。關(guān)于證據(jù)合法性的問題,應(yīng)當(dāng)在法庭辯論之前予以解決。進(jìn)入法庭辯論階段后,就證據(jù)的辯論問題,公訴人應(yīng)當(dāng)重點圍繞證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性,尤其是證據(jù)綜合證明力問題展開。這就要求公訴人在庭前預(yù)測時,一方面要分析己方在法庭出示的證據(jù)有哪些自相矛盾之處,證據(jù)和證據(jù)的矛盾中哪些是主要矛盾可能會影響關(guān)鍵事實或情節(jié)的認(rèn)定,哪些是枝節(jié)矛盾須要解釋說明;另一方面要分析辯方可能在法庭出示哪些辯護(hù)證據(jù),這些證據(jù)可能會出現(xiàn)的矛盾和薄弱點在何處等。在此基礎(chǔ)上,對全案證據(jù)進(jìn)行綜合分析,尤其是關(guān)鍵事實和情節(jié)有哪些證據(jù)怎樣予以證明,要從立論和駁論兩個角度加以考慮。尤其須要注意的是對專業(yè)性較強(qiáng)的科學(xué)技術(shù)類證據(jù)應(yīng)當(dāng)做好充分的應(yīng)對準(zhǔn)備,如專家證人就某類特殊事項開展經(jīng)驗性研究所提供的報告等。認(rèn)定事實的科學(xué)化也是刑事訴訟的發(fā)展趨勢之一,“伴隨著過去50年驚人的科學(xué)技術(shù)進(jìn)步,新的事實確認(rèn)方式已經(jīng)開始在社會各個領(lǐng)域(包括司法領(lǐng)域)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的事實認(rèn)定法。越來越多對訴訟程序非常重要的事實現(xiàn)在只能透過高科技手段查明”,“與應(yīng)用技術(shù)手段密切聯(lián)系的是,對技術(shù)性專家意見的依賴也在增加:必須對結(jié)構(gòu)復(fù)雜的機(jī)器得出的結(jié)論進(jìn)行解釋,還要評估該結(jié)論的證明價值。”因此,公訴人對于科學(xué)技術(shù)類證據(jù)證明力的答辯準(zhǔn)備需要延伸到相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域,廣泛了解可能出現(xiàn)的技術(shù)性問題。

  第二,法律適用的爭議點。法律適用問題應(yīng)當(dāng)是法律辯論中的爭議重點,在適用實體法評價犯罪事實時可能出現(xiàn)的問題包括:罪與非罪、此罪與彼罪的區(qū)別,犯罪型態(tài)、共同犯罪的責(zé)任地位,違法阻卻事由,社會危害性大小,是否構(gòu)成自首、立功、被害人有無過錯等,這些均應(yīng)當(dāng)納入法律適用爭議問題予以考量。除了實體法適用的爭議問題外,程序法適用的爭議問題也應(yīng)當(dāng)一并予以考慮。程序法適用的爭議包括證據(jù)合法性問題,也包括偵查、起訴、審判活動是否合法的問題,例如管轄權(quán)爭議、是否依法保障辯護(hù)權(quán)行使、是否依法適用強(qiáng)制措施等。近年來程序性辯護(hù)日益為辯方所重視,對此類程序性辯護(hù)如果應(yīng)對不當(dāng),容易導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)處于程序違法的被告地位,甚至危及整個指控的成立。

  第三,法律之外的爭議。法律之外的爭議主要是指具體法律適用問題以外的爭議內(nèi)容,包括刑事司法政策的掌握與運用、結(jié)合犯罪社會危害進(jìn)行必要的法制宣傳教育等。這里須要注意的是法制宣傳教育在法庭辯論階段的具體運用。首先,公訴人在出席法庭時進(jìn)行必要的法制宣傳教育是由檢察機(jī)關(guān)的法定職能所決定的。中國大陸刑事訴訟法第8條規(guī)定:“人民檢察院依法對刑事訴訟實行法律監(jiān)督”;人民檢察院組織法第4條規(guī)定:“人民檢察院透過檢察活動,教育公民忠于社會主義祖國,自覺地遵守憲法和法律,積極同違法行為作斗爭”;最高人民檢察院關(guān)于印發(fā)檢察機(jī)關(guān)貫徹刑訴法若干問題的意見的通知規(guī)定:“公訴人發(fā)表總結(jié)性意見,應(yīng)包括以下三方面的內(nèi)容……根據(jù)案件具體情況和庭審情況,進(jìn)行必要的法制宣傳教育。”其次,法制宣傳教育需要把握尺度分寸,做到適時適度。有的觀點認(rèn)為公訴人在指控犯罪的同時進(jìn)行法制宣傳教育有未經(jīng)審判定罪之嫌,這其實是對法制宣傳教育的誤讀,因為法制宣傳教育是結(jié)合案件客觀事實針對旁聽群眾所作出的,而非針對被告人進(jìn)行批評教育。所以公訴人進(jìn)行法制宣傳教育需要正確區(qū)分其與指控犯罪社會危害性的區(qū)別,并且掌握好分寸尺度,切忌盲目拔高。要做到“適時”,即根據(jù)案件發(fā)生的社會背景、法庭審理的現(xiàn)實情景來發(fā)表法制宣傳教育;要做到“適度”,即根據(jù)案件客觀事實達(dá)到應(yīng)有的總結(jié)力度和深度。

  (二)采取正確的準(zhǔn)備方法

  第一,升華全案證據(jù)。人類認(rèn)識事物須要一個由表及里、由淺入深的過程,運用證據(jù)認(rèn)識案件事實也不能例外。通常在提起公訴以前,公訴人透過審查案件卷宗、復(fù)核相關(guān)證據(jù)、訊問犯罪嫌疑人等工作,對證據(jù)進(jìn)行去偽存真,綜合分析得出認(rèn)定的案件事實,這是第一次認(rèn)識的過程。案件提起公訴以后,公訴人需要對案件證據(jù)有一個再認(rèn)識的過程。具體而言,就是要再次熟悉案件卷宗材料,了解被告人供述和辯解、證人證言可能出現(xiàn)的變化,尤其是透過庭前會議了解辯護(hù)人擬出示的證據(jù)、出庭的辯方證人等。在此基礎(chǔ)上,提煉出指控犯罪的證據(jù)體系有哪幾方面的證據(jù),證據(jù)與證據(jù)之間、證據(jù)與事實之間的關(guān)聯(lián)性如何論證,由此自然可以發(fā)現(xiàn)證據(jù)體系的要害和薄弱環(huán)節(jié),然后再有針對性地思考解決方案。需要注意的是,再次熟悉案件卷宗材料需要區(qū)別于審查起訴階段的閱卷,升華全案證據(jù)需要對證據(jù)和事實了然于胸,洞若觀火,而非簡單機(jī)械的重復(fù)勞動。

  第二,擬定出庭預(yù)案。在升華全案證據(jù)的基礎(chǔ)上,公訴人應(yīng)當(dāng)擬定出庭預(yù)案。根據(jù)人民檢察院刑事訴訟規(guī)則第428條的規(guī)定,公訴人須要擬定的材料包括︰“訊問被告人、詢問證人、鑒定人、有專門知識的人和宣讀、出示、播放證據(jù)的計劃、質(zhì)證方案、證明證據(jù)合法性的提綱、公訴意見、辯論提綱。”具體而言,訊問和詢問計劃應(yīng)當(dāng)著重設(shè)計須要發(fā)問的關(guān)鍵點,重在提綱而非具體的問題甚至問題的語言表述,公訴人根據(jù)庭審情況可以臨時調(diào)整須要發(fā)問的具體問題和表述方法。舉證計劃則可以按照有利于全面展現(xiàn)案件事實的方式安排證據(jù)出示的順序和分組。質(zhì)證預(yù)案原則上要按照一證一質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)備,在分組出示證據(jù)的情況下可以分組綜合質(zhì)證。公訴意見和辯論提綱則應(yīng)當(dāng)對案件事實、證據(jù)和法律適用問題存在的爭議問題作出預(yù)測并進(jìn)行應(yīng)答。

  第三,收集相關(guān)信息資料。出庭公訴效果的好壞很大程度上取決于公訴人事前掌握的信息量有多大、多精確。在信息傳媒技術(shù)高度發(fā)達(dá)的今天,擁有更多的信息資源無疑更容易居于優(yōu)勢地位。就出庭公訴而言,需要收集的信息資料包括被告人對起訴書指控內(nèi)容的意見、庭前的心理情況和身體情況等、辯護(hù)人擬在法庭出示的證據(jù)和傳喚的證人、辯護(hù)人擬發(fā)表的主要辯護(hù)觀點、被害人及其訴訟代理人的意見、社會公眾及媒體對案件的關(guān)注程度、主要輿情觀點等。這就要求公訴人在正式開庭審理以前要擴(kuò)大信息收集渠道,例如和審判人員加強(qiáng)程序性溝通,主動聽取辯護(hù)人、訴訟代理人的意見,透過網(wǎng)絡(luò)等信息渠道收集分析研判輿情。

  二、臨場靈活應(yīng)對

  公訴人在全面準(zhǔn)確預(yù)測法庭辯論焦點的基礎(chǔ)上,須要做到對突發(fā)問題和情形進(jìn)行臨場處置、靈活應(yīng)對。目前實踐中法庭辯論應(yīng)對不得當(dāng)往往是基于兩種情形:一是庭前準(zhǔn)備充分有余而靈活不足,遇到突發(fā)問題仍然按照既定方案應(yīng)對,導(dǎo)致法庭辯論缺乏臨場性、針對性;二是庭前準(zhǔn)備不足而造成難以有效應(yīng)對法庭辯論突發(fā)情況。這兩種情形在實踐中都須要透過臨場靈活應(yīng)對來加以避免。

  臨場靈活應(yīng)對要求公訴人能夠快速歸納總結(jié)庭審中出現(xiàn)的爭議焦點,并及時根據(jù)庭審現(xiàn)場情勢調(diào)整辯論方案,有針對性地進(jìn)行回應(yīng)。這就決定了公訴人在法庭審理時不能自說自話、照本宣科,必須全面聽取被告人及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見,并發(fā)現(xiàn)其中的問題所在。在組織答辯應(yīng)對時,特別須要注意的是應(yīng)當(dāng)根據(jù)庭審現(xiàn)場出現(xiàn)的辯論內(nèi)容進(jìn)行回應(yīng)。臨場出現(xiàn)的辯論內(nèi)容有可能是我們事先預(yù)測到的辯論焦點,但其論證方式未必盡如預(yù)期,也有可能是我們事先未預(yù)測到的爭辯內(nèi)容。但無論是上述哪種情形,公訴人均需要及時調(diào)整自己的答辯內(nèi)容。

  通常而言,優(yōu)秀的法庭答辯須要針對臨場內(nèi)容進(jìn)行回應(yīng),同時要求論證觀點的方法簡潔有力,有以下幾點值得注意:一是要善于總結(jié)把握辯論焦點。被告人在法庭上的辯解意見往往較為散亂缺乏嚴(yán)密邏輯體系,但公訴人概括歸納答辯問題要直指要害,即直接針對指控被告人行為構(gòu)成犯罪的關(guān)鍵事實。有時公訴人的歸納問題看似沒有和被告人、辯護(hù)人的辯解辯護(hù)意見一一對應(yīng),但實際上只要抓住問題的總綱,運用概括歸納能力將被告人缺乏邏輯體系的辯解意見提煉成為有效組織答辯的攻防體系,就能把握住法庭辯論的焦點。二是“以子之矛,攻子之盾”。反駁被告人辯解意見時可以采取敘述式語言,而非邏輯推理分析。例如引用被告人所實施的客觀行為、客觀事例,或者引用相關(guān)人員的原話,采取敘述的方式來論證其辯解意見不能成立。這種手法在大要案件中顯得尤為可貴,所謂最好的反駁就是用事實進(jìn)行反駁,事實往往比邏輯在法庭辯論中擁有更為強(qiáng)大的生命力。面對被告人不能成立的辯解,以其客觀行為或者其自身語言作為反駁的論據(jù),以子之矛,攻子之盾,是法庭辯論中一種較為有力的應(yīng)對方式。三是立論駁論有機(jī)結(jié)合。公訴人在答辯中可以列舉被告人的犯罪行為對其辯解進(jìn)行有力駁斥,還可以從立論角度論證指控犯罪成立的論點。在法庭辯論中,有立論和駁論相互結(jié)合,才能構(gòu)成完滿的辯論體系,使得論述的觀點更令人信服。

  例如,法庭審理時辯護(hù)人利用旁聽群眾的情緒波動因素,在發(fā)表辯護(hù)意見和觀點時使用煽動性語言渲染非理性因素,在法庭審理中形成旁聽群眾喝彩、哭喊等混亂局面,甚至利用媒體輿論宣傳等手段直接或間接對公訴人施加壓力,公訴人應(yīng)對不當(dāng)將陷入被動局面。公訴人針對此種情況,最好的應(yīng)對辦法是不主動回應(yīng),更無須正面回?fù)?。維護(hù)法庭秩序是審判機(jī)關(guān)的職責(zé),公訴人如果越俎代庖過于積極主動,反而效果不好。公訴人可以提請法庭警告制止訴訟參與人或者旁聽人員違反法庭秩序的行為,必要時可以建議休庭或延期審理。法庭繼續(xù)審理時,如果有適當(dāng)?shù)臋C(jī)會,公訴人可以作如下說明:

  “今天我們來到法庭,目的只有一個:查明事實真相,查清被告人XX是否犯罪,犯了什么罪,應(yīng)當(dāng)受到什么處罰。

  沖動只能宣泄情緒,并不能有助于我們發(fā)現(xiàn)真相。為了實現(xiàn)這個目的,我們需要共同維護(hù)良好的法庭秩序,而不是將法庭當(dāng)作嬉笑怒罵的舞臺或者展現(xiàn)個人技巧的競技場。我們都應(yīng)當(dāng)尊重法庭的審理活動,遵守法庭秩序。所以,請讓我們將目光轉(zhuǎn)回今天庭審的主題。”

  法庭審理過程中有時會出現(xiàn)辯護(hù)人利用社會公眾輿情施加壓力的情形,事實上輿情應(yīng)對無處不在,也在一定程度上考驗著公訴人的危機(jī)處置能力,公訴人應(yīng)當(dāng)對此有清醒的認(rèn)識。

  在刑事司法個案的審理過程中,公訴人可能遭遇各種輿情應(yīng)對的危機(jī),對此既要謹(jǐn)慎小心處置,又不能過于緊張而導(dǎo)致縮手縮腳影響正常履行職務(wù)。對于個別無關(guān)大局的挑釁言論,公訴人大可以置之不理,表現(xiàn)大度從容一些。但是對于可能影響司法公信力的攻擊性言論,公訴人不能充耳不聞,應(yīng)當(dāng)在法庭上有所回應(yīng)。這種回應(yīng)需要把握好尺度,點到即止。尤其是在局面較為混亂的情形下,公訴人更有必要將庭審氛圍拉回到理性的層面,將公眾關(guān)注的焦點引導(dǎo)到案件事實和證據(jù)上來。

  近年來,刑事司法成為輿論關(guān)注熱點,社會公眾對相關(guān)個案的關(guān)注更借助現(xiàn)代傳媒技術(shù)呈現(xiàn)出空前盛況。從這些年來社會公眾對刑事個案所作的各種評價來看,無論其深度、廣度都有了較大的進(jìn)步,這種社會思維多元化的表現(xiàn)與經(jīng)濟(jì)體制多元化的發(fā)展是相適應(yīng)的。事實上,刑事個案之所以能夠成為社會公共話題,往往不在于案件本身,而是個案的典型意義和背后蘊藏社會價值引發(fā)人們關(guān)注。經(jīng)濟(jì)體制的多元化決定了思想文化的多元化,法律觀念和法律思想作為社會文化中最復(fù)雜的內(nèi)容之一,出現(xiàn)各種分歧與碰撞在所難免,即使是對公正價值的同一追求也有可能導(dǎo)致多種不同的解讀。關(guān)注刑事司法活動有助于社會公眾養(yǎng)成理性思維和法治意識,從而促進(jìn)法治社會的構(gòu)建。

  全面防御體系與突出重點辯駁相輔相成

  法庭辯論過程中,公訴人的首要責(zé)任是證明責(zé)任,即證明指控犯罪事實成立的義務(wù)。為履行證明責(zé)任,公訴人須要建立完整的證據(jù)體系有效防御來自辯方的質(zhì) 疑。在全面防御的基礎(chǔ)上,針對關(guān)鍵問題突出重點、點面結(jié)合,進(jìn)一步論述指控意見的成立。

  一、全面防御體系的構(gòu)建

  法庭辯論階段的證據(jù)體系和法庭調(diào)查階段的證據(jù)體系是有所區(qū)別的:前者通常由能夠證明犯罪構(gòu)成要件相關(guān)事實的證據(jù)組成,包括證明犯罪主體事實、犯罪客觀方面事實、犯罪主觀方面事實和提煉的犯罪客體事實的證據(jù)。后者是以完整清晰展現(xiàn)案件事實為目的所排列的證據(jù),可以按照事件發(fā)生、發(fā)展、結(jié)果的自然順序組證,也可以按照先客觀證據(jù)后主觀證據(jù)的順序組證。

  在法庭辯論階段全面組建證據(jù)體系的基本方法是:首先,將全案證據(jù)按照犯罪構(gòu)成要件事實的需要,分別進(jìn)行歸類;其次,在證明各個構(gòu)成要件事實的證據(jù)組中論證證據(jù)與證據(jù)之間的內(nèi)在聯(lián)系;最后對全案證據(jù)進(jìn)行綜合分析判斷。以李某受賄案為例分析如下:

  李某受賄案的證據(jù)類型相對較為單一,由書證和言詞證據(jù)組成。在組建李某案的證據(jù)體系時,可以將全案證據(jù)按照受賄罪關(guān)鍵事實“利用職務(wù)上便利為他人謀利”和“收受他人財物”進(jìn)行排列組合,得出如下內(nèi)容:首先,證明李某利用職務(wù)上便利為錢某謀利的證據(jù)有“中標(biāo)通知書”及工程款項撥付的相關(guān)書證、錢某的證言和李某的供述,一致證實李某利用職務(wù)上便利在錢某中標(biāo)某工程事項上提供了幫助;其次,證明李某收受錢某所送房屋的證據(jù)包括購房合同等書證、錢某及其弟弟的證言、李某的供述和辯解。

  在對以上證據(jù)進(jìn)行分類羅列的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步厘清證據(jù)和證據(jù)之間的關(guān)系,綜合分析真?zhèn)尾⒌贸鼋Y(jié)論。對于李某利用職務(wù)上便利為錢某謀利的事實,被告人李某并無異議。關(guān)鍵在于李某是否收受錢某所送的房屋,就這一事實李某出現(xiàn)了多次辯解,因此指控證據(jù)體系的構(gòu)建可以從立論、駁論兩方面入手:

  證明李某收受錢某所送房屋的證據(jù)分為三個方面:第一是證實錢某購買房屋的證據(jù),包括購房合同等書證,證實錢某購買價值100萬余元的房屋一套;第二是證實李某實施收受房屋客觀行為的證據(jù),包括錢某證言、錢某弟弟證言,二人均證實兩次由錢某弟弟陪同李某夫婦看房選房,最終由李某選定一處房屋,房屋竣工后又陪同李某驗收房屋。上述內(nèi)容也得到了李某本人多次供述印證。第三是證實李某有收受房屋主觀故意的證據(jù),包括錢某證言和李某供述,二人均證實錢某提出送房后李某即同意,還商定將房屋登記在錢某名下以逃避查處。李某也明知錢某按照約定實施了購房、付款等行為,在錢某向其交鑰匙時還表示讓其代為保管。錢某弟弟證言也從側(cè)面印證了上述內(nèi)容,他證實哥哥是為感謝李某關(guān)照才送房屋。

  而李某稱自己未予收受房屋的兩次辯解均不能成立,理由是:(一)李某六次供述均系在合法自愿狀態(tài)下作出,偵查人員對其未收受房屋辯解的如實記載證明其自愿供述的權(quán)利得到了充分保障。在合法訊問過程中,李某到案后二周內(nèi)四次自愿作出同樣供述,且得到證人錢某等人印證,說明其供述客觀性較強(qiáng)。(二)李某后兩次辯解虛假成分較大,其第一次辯解是“由送改為買”、第二次辯解徹底否認(rèn)謀利和送房事實,不僅前后不一,而且哪種說法也得不到證人證言的印證,還與證明其謀利的大量書證相矛盾,充分說明其辯解具有虛假性,不應(yīng)采信。綜合李某六次供述過程可以看出其在7個月時間里由供述犯罪事實向虛假陳述逐步變化的過程,符合犯罪人避重就輕的心理規(guī)律,其后兩次辯解沒有收受房屋的內(nèi)容不屬實。

  二、如何突出重點答辯

  在全面防御的基礎(chǔ)上突出重點答辯,強(qiáng)調(diào)的是法庭辯論不能如論辯賽攻辯環(huán)節(jié)式地一問一答。尤其是在大要案件的庭審中,被告人及其辯護(hù)人提出的觀點意見可能千頭萬緒,即使是同一種觀點,也可能因為立場和論述方式的不同而發(fā)生差異。在這種情況下,公訴人如果過于追求面面具到,效果可能適得其反,有效突出重點進(jìn)行答辯才能取得良好效果。

  第一,在全面構(gòu)建證據(jù)體系的基礎(chǔ)上把握案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。正如一篇文章要有文眼,我們指控犯罪的證據(jù)體系無論繁或簡,總會有關(guān)鍵環(huán)節(jié)所在,把握住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)也就決定了法庭論辯能否取得好的效果。案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)既包括事實和證據(jù)的要害點,也包括法律適用的爭議點,能否準(zhǔn)確找出這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)反映出公訴人對案件本身“吃”得透不透。如果說把握法律適用的爭議點更多地仰賴于日常法律適用能力積累的話,把握事實和證據(jù)的要害點則需要公訴人在出庭前反覆熟悉提煉證據(jù)材料。“不知己,每戰(zhàn)必殆”,只有清醒地認(rèn)識到指控本身的關(guān)鍵所在,面對法庭辯論中出現(xiàn)的各種觀點才能做到游刃有余。

  第二,歸類問題并過濾重點。把握住了案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)以后,我們可以將法庭辯論中出現(xiàn)的各種觀點進(jìn)行歸類,如“針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)A,控辯雙方爭議的問題分別是1、2、3……”。這樣歸類的好處是可以幫助自己厘清思維。須要說明的是,我們在法庭上通常需要記錄被告人及其辯護(hù)人的觀點以便歸類問題作出應(yīng)對,這里的記錄只需要記下主要觀點即可,當(dāng)然必要時也可以記錄某句話的原文,記錄的詳略視答辯需要而定。在歸類問題的同時,我們還應(yīng)當(dāng)快速過濾出重要的辯護(hù)觀點,忽略與案件無關(guān)或者影響不大的辯護(hù)觀點和重復(fù)意見,避免作無效答辯。

  第三,轉(zhuǎn)換思維攻防并舉??剞q雙方在法庭辯論中的邏輯體系是不相同的,尤其是辯護(hù)人甚至不須要嚴(yán)密地論證己方觀點只需要找出指控方的漏洞即可,因此辯護(hù)觀點未必能夠形成嚴(yán)謹(jǐn)體系。而且在有的情況下,辯方一旦形成邏輯體系,控方自陷其中反而難以有效答辯。因此,公訴人在思考應(yīng)對辯護(hù)觀點時,須要將思維轉(zhuǎn)換到控方的邏輯體系中去,這樣才不至于自亂陣腳。在回應(yīng)辯護(hù)觀點時,也不能只破不立、只立不破,攻防并舉,才能取得良好的法庭辯論效果。

  例如,法庭辯論中被告人與其辯護(hù)人的觀點互相矛盾,可能包括三種情形:第一種是被告人、辯護(hù)人就事實和證據(jù)發(fā)生觀點分歧,且被告人的觀點較之辯護(hù)人觀點對其本人更為不利。公訴人可以答辯如下:

  “公訴人注意到被告人XX的辯解意見與其辯護(hù)人XX的辯護(hù)觀點截然相反,被告人作為案件的親歷者,其掌握客觀事實的情況是其他人無法替代的。辯護(hù)人則是透過對證據(jù)進(jìn)行分析推演還原客觀真實,但法律真實與客觀真實始終是存在差別的。一般情況下,被告人有可能基于趨利避害本能而作出虛假供述,但是今天其當(dāng)庭自愿供述不利于自己的內(nèi)容,這一供述的真實性顯然優(yōu)于辯護(hù)人的推定事實。”

  第二種情形是被告人、辯護(hù)人就事實和證據(jù)發(fā)生觀點分歧,且被告人供述更輕。這也是屬于較為常見的一種情形,對此公訴人可以答辯如下:

  “被告人基于趨利避害本能而作出虛假供述符合常情常理,相較而言,我們認(rèn)為辯護(hù)人對這一問題的辯護(hù)觀點更為理性。同時公訴人需要進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)的是:第一,我們尊重被告人自愿供述的權(quán)利;第二,中國大陸法律確立了兩項準(zhǔn)則,如果被告人如實供述,可以獲得從輕處理。同時,如果沒有被告人供述而其他證據(jù)確實、充分的,可以認(rèn)定案件事實。據(jù)此,本案符合其他證據(jù)確實、充分的情形,指控犯罪事實成立;第三,被告人是否當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪是其人身危險性是否降低的體現(xiàn)之一,對此也請合議庭在量刑時予以綜合考慮。”

  第三種情形是被告人、辯護(hù)人就法律適用問題發(fā)生觀點分歧。這種情形處理相對容易,公訴人只需要針對被告人、辯護(hù)人就法律適用問題提出的不同辯解意見、辯護(hù)觀點分別答辯即可。

  被告人、辯護(hù)人在法庭審理過程中觀點可能不同甚至互相矛盾,如被告人自己作無罪辯解而辯護(hù)人作罪輕辯護(hù)等。被告人、辯護(hù)人在法庭上觀點不同甚至相互矛盾是由其不同的法律地位所決定的。雖然相對于檢察機(jī)關(guān)而言,被告人、辯護(hù)人均為辯方,但二者的區(qū)別使其在法庭上完全有可能發(fā)表各自不同的觀點和意見。

  被告人作為刑事訴訟的當(dāng)事人,案件處理結(jié)果與其有直接利害關(guān)系,其可能基于自身利益原因而避重就輕。而辯護(hù)人的法定職責(zé)是根據(jù)事實和法律,提出被告人無罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見,維護(hù)被告人的訴訟權(quán)利和其他合法權(quán)益,其權(quán)限來源于當(dāng)事人委托或者司法機(jī)關(guān)指定,因此其訴訟地位既在一定程度上依附于被告人又相對獨立。具體表現(xiàn)在辯護(hù)人的職責(zé)是依法維護(hù)被告人的合法權(quán)益,提出無罪、罪輕的辯護(hù)意見,但辯護(hù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、事實和證據(jù)發(fā)表獨立的辯護(hù)意見,而不是完全依照被告人的意愿開展辯護(hù)。

  同時,公訴人也有職責(zé)維護(hù)訴訟參與人的合法訴訟權(quán)利并對法庭審理是否合法進(jìn)行法律監(jiān)督。但公訴人的客觀義務(wù)和辯護(hù)人的辯護(hù)職責(zé)是截然不同的,前者源自法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的定位和屬性,后者更多地來自當(dāng)事人的委托。因此,當(dāng)辯護(hù)人在法庭審理過程中確有損害被告人合法權(quán)益的時候,公訴人應(yīng)當(dāng)指出并提請法庭注意。

  在法庭辯論中,如果被告人、辯護(hù)人就法律適用問題觀點不一致,公訴人分別答辯即可。但是如果被告人、辯護(hù)人是就事實問題發(fā)生觀點分歧,公訴人則需要根據(jù)不同情形區(qū)分對待。如同前文所述的兩種情形:一是被告人供述重于辯護(hù)人意見的。通常而言,這種情況較為少見,但在排除被告人故意作虛假供述如替人“頂罪”等前提下,公訴人可以利用這種有利于指控的局面,闡明被告人自愿合法有罪供述對認(rèn)定案件事實的證明力較強(qiáng),因其系案件事實親歷者。而辯護(hù)人對案件事實的認(rèn)定系根據(jù)證據(jù)分析、判斷、演繹得出,與客觀事實是有一定差距的。從而提請合議庭對辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。二是被告人供述輕于辯護(hù)人意見的,這是一種常見情況。辯護(hù)人在對全案證據(jù)進(jìn)行綜合分析后得出更為理性的事實認(rèn)定結(jié)論,符合其法定職責(zé)定位,也能夠更好地維護(hù)被告人的合法權(quán)益。因此公訴人只須在答辯時指出被告人供述可能因其自身利害關(guān)系而避重就輕,存在虛假供述可能性即可,答辯重點仍然應(yīng)當(dāng)放在控方證據(jù)體系的論證分析方面。

  結(jié)語

  法庭辯論猶如沒有硝煙的戰(zhàn)爭,所爭者卻并非輸贏,而是真相與正義。同理,公訴人不斷磨礪法庭辯論技藝,也不是為一爭高下,實是為了更好地守護(hù)公平正義。繼中華人民共和國刑事訴訟法修改后,當(dāng)下中國大陸的司法體制改革正如火如荼。因此,不僅公訴人未來將面對不同之法庭辯論,而且公訴組織結(jié)構(gòu)亦將伴隨主任檢察官辦案責(zé)任制等一系列改革而發(fā)生變化。海峽兩岸司法制度雖有不同,但畢竟同宗同源,若從公訴制度方面進(jìn)行比較則不難發(fā)現(xiàn)仍有性質(zhì)相通之處。故為此文,希望能求教于諸位公訴同仁。此稿從接受邀稿至完成時已跨年,也愿祝福與惦念能夠跨越海峽,祝愿《檢察新論》為更多兩岸公訴同仁搭建起交流的平臺!


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