刑法學(xué)年論文范文
刑法是與人的性命深切相關(guān)的唯一法律,它對于正義的渴求相對于其他法律自然更加強(qiáng)烈和迫切。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的刑法學(xué)年論文范文,供大家參考。
刑法學(xué)年論文范文篇一
《 試論新刑訴對非法證據(jù)排除規(guī)則的完善 》
論文摘要 非法證據(jù)排除規(guī)則自20世紀(jì)初產(chǎn)生于美國后,在保護(hù)公民的憲法權(quán)利、遏制非法取證行為和維護(hù)司法公正方面發(fā)揮了重要作用。十一屆全國人大五次會議審議通過了《關(guān)于修改<中華人民共和國刑事訴訟法>的決定》,非法證據(jù)排除規(guī)則是此次修改的一大亮點(diǎn)。本文從非法證據(jù)排除規(guī)則的概念入手,從三方面分析新刑訴對于非法證據(jù)排除規(guī)則的重大完善,深入探討非法證據(jù)排除規(guī)則所取得的突破性進(jìn)步。
論文關(guān)鍵詞 非法證據(jù)排除規(guī)則 新刑訴 完善
一、非法證據(jù)排除規(guī)則的簡述
非法證據(jù)排除規(guī)則通常指執(zhí)法機(jī)關(guān)及其工作人員使用非法行為獲得的證據(jù)不得在刑事審判中采納的規(guī)則。1914年,美國聯(lián)邦最高法院在“Weeksv.U.S.”一案中首次確立了在各級聯(lián)邦法院適用非法搜查和扣押所得的證據(jù)排除的規(guī)則。這項(xiàng)規(guī)則后來逐漸被逐步發(fā)展和完善,并為其他國家和聯(lián)合國機(jī)構(gòu)所采納。在美國,對非法證據(jù)排除規(guī)則有兩種理解:一種僅指排除違反美國聯(lián)邦憲法第四修正案的非法逮捕、搜查和扣押獲得的證據(jù),主要指實(shí)物證據(jù);另一種認(rèn)為非法證據(jù)排除規(guī)則的內(nèi)容不限于對“物”的排除,還包括非法取得的口供和其他陳述的排除,即不僅包括違反憲法第四修正案,還包括違反憲法第五修正案、第六修正案和其他成文法和案例法情況下取得的證據(jù)都應(yīng)加以排除。這可稱之為廣義的非法證據(jù)排除規(guī)則。
二、新刑訴對于非法證據(jù)排除規(guī)則的重大完善
2012年3月14日,十一屆全國人大五次會議審議通過了《關(guān)于修改<中華人民共和國刑事訴訟法>的決定》。這是自1996年刑訟法修改后,為適應(yīng)隨著經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展而出現(xiàn)的刑事犯罪方面新情況、新問題,對我國刑事訴訟制度的又一次重大改革和完善。此次修改對于懲罰犯罪,保障人權(quán),深化司法體制改革,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)司法公正,具有重要意義。修改后,刑訴法條文由原來的225條增加到290條,非法證據(jù)排除制度的修改與完善是其中的一大亮點(diǎn),特別增加的5個(gè)條款,使這項(xiàng)制度取得了突破性的進(jìn)步。
(一)新刑訴填補(bǔ)了我國法律中沒有明確規(guī)定非法證據(jù)排除規(guī)則的空白,使其主要表現(xiàn)從司法解釋上升為法典內(nèi)容。
新刑訴修改前,我國刑訴法中尚無有關(guān)非法證據(jù)排除規(guī)則的完整規(guī)定,只有第43條“審判人員、檢察人員、偵查人員必須依照法定程序,收集能夠證實(shí)犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪、犯罪情節(jié)輕重的各種證據(jù)。嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù)”這樣不完整和缺乏操作性的條文。刑訴法由于種種原因沒有明確規(guī)定非法證據(jù)排除規(guī)則,為了解決司法實(shí)踐中經(jīng)常出現(xiàn)的刑訊逼供現(xiàn)象,1998年我國最高法院在《關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國刑訴法>若干問題的解釋》第61條規(guī)定:“嚴(yán)禁以非法的方法收集證據(jù)。凡經(jīng)查證確實(shí)屬于采用刑訊逼供或者威脅、引誘、欺騙等非法方法取得的證人證言、被害人陳述、被告人供述,不能作為定案的根據(jù)。”1999年,最高人民檢察院在修訂的《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第265條中也有類似的規(guī)定。此后,為了進(jìn)一步系統(tǒng)地規(guī)范證據(jù)的收集、審查、判斷運(yùn)用以及非法證據(jù)的排除等制度,最高人民法院又于2010年6月13日會同有關(guān)部門聯(lián)合頒布了《關(guān)于辦理死刑案件審查判斷證據(jù)若干問題的規(guī)定》和《關(guān)于辦理刑事案件排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》。
最高院和最高檢的上述規(guī)定,標(biāo)志著我國刑事證據(jù)制度正朝著民主化、法治化方向發(fā)展,一定程度上彌補(bǔ)了我國嚴(yán)格意義上的法律沒有規(guī)定非法證據(jù)排除規(guī)則的空白。但是,這些規(guī)定屬于司法解釋的范疇,尚未上升到可以稱之為“法律”的高度。在我國,司法解釋雖具有普遍的約束力,但從法理上講司法解釋只屬于法的淵源的范圍,其沒有擁有像刑訴法之類的法律那樣的很高地位。非法證據(jù)排除規(guī)則作為刑事訴訟中的一項(xiàng)切實(shí)保障人權(quán)、防止使用刑訊逼供等侵犯人權(quán)的非法行為獲取證據(jù)的重要保障制度,十分有必要在我國的刑事訴訟法中有所反映。只有這樣才能確保這項(xiàng)重大制度的權(quán)威,才能保證這項(xiàng)重要制度在實(shí)踐中的有效運(yùn)行。新刑訴對非法證據(jù)排除規(guī)則的完善,填補(bǔ)了我國法律中沒有明確規(guī)定非法證據(jù)排除規(guī)則的空白,使其主要表現(xiàn)從司法解釋上升為法典內(nèi)容。
(二)新刑訴突破了我國原刑訴法只限于非法言詞證據(jù)的局限,增加了有關(guān)非法實(shí)物證據(jù)排除的新規(guī)定。
由于非法言詞證據(jù)大多是與刑訊逼供等嚴(yán)重侵犯當(dāng)事人權(quán)的行為聯(lián)系在一起,相對于非法實(shí)物證據(jù)其不可靠性則更加明顯,所以當(dāng)今世界各國對非法言詞證據(jù)都采取堅(jiān)決排除的態(tài)度,特別是對于刑訊逼供獲取的證據(jù)絕不能留有任何余地。
不同于非法言詞證據(jù),各國對于非法實(shí)物證據(jù)的排除采用不同的方法,一種是全部排除,例如,意大利、俄羅斯;一種是原則上排除,但是設(shè)置若干例外,例如美國;第三種是由法官自由裁量,以英國為代表。相對于其他國家,原刑訴法中的非法證據(jù)排除規(guī)則還僅限于對非法言詞證據(jù)(證人證言、被害人陳述、被告人供述)的排除,對于非法實(shí)物證據(jù)的排除未涉及。
非法實(shí)物證據(jù)一般是在采取逮捕、搜查、羈押和扣押等行為中取得的。但是由于我國的強(qiáng)制措施的規(guī)定只限于對人的自由的強(qiáng)制,不包括對物的介入,再加上我國對于搜查和扣押的條件很寬泛,所以在偵查過程中,對于搜查、扣押就更具有隨意性,實(shí)踐中基本不發(fā)生非法取得的物證的問題。這也是之前我國對于非法實(shí)物證據(jù)的排除未做相關(guān)規(guī)定的一個(gè)很重要的原因。
但如果法律只排除非法言詞證據(jù),不排除非法實(shí)物證據(jù),非法證據(jù)排除規(guī)則是不完整的,關(guān)鍵還不在于該規(guī)則是否在形式上完整,而在于如果不排除非法實(shí)物證據(jù),非法證據(jù)排除規(guī)則就不能很好地起到遏制非法行為、保護(hù)人權(quán)和防止錯(cuò)案的作用。事實(shí)上,非法證據(jù)排除規(guī)則在美國確立之初是針對于非法的搜查和扣押,即起源于對物的強(qiáng)制措施。
當(dāng)前中國若完全采用國外非法實(shí)物證據(jù)排除規(guī)則,把非法逮捕、搜查和扣押獲得的證據(jù)予以排除并不具有實(shí)際可執(zhí)行性。如何才能不脫離中國實(shí)際又能有所突破?新刑訴提供了解決兩難的折中辦法,第54條規(guī)定:“收集物證、書證不符合法定程序,可能嚴(yán)重影響司法公正的,應(yīng)當(dāng)予以補(bǔ)正或者作出合理解釋;不能補(bǔ)正或者作出合理解釋的,對該證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以排除。”雖然很少見到各國刑事證據(jù)法允許對證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正和合理解釋的條款,但是筆者認(rèn)為這項(xiàng)規(guī)定并非不妥。任何一種法定證據(jù),其構(gòu)成要件都包括取證主體、取證程序等多方面的要求,其中一些要求屬于基本證據(jù)要素,而有一些要求屬于非基本的證據(jù)要素,前者往往涉及對證據(jù)質(zhì)量的保證以及對于公民基本權(quán)利的保護(hù),而后者通常只是涉及一些技術(shù)性、細(xì)節(jié)性要求,如有瑕疵,進(jìn)行適當(dāng)?shù)耐晟萍纯墒蛊渚邆渥C據(jù)能力。通過補(bǔ)正或者合理解釋的物證、書證一般不存在因程序違法而產(chǎn)生虛假的問題,且與取得口供的場合相比,其對公民人身的侵害并不那么直接或者明顯,也不會造成較為嚴(yán)重后果。
新刑訴對非法實(shí)物證據(jù)排除的規(guī)定是一次重大突破,表明了我國刑訴法正逐步優(yōu)化完善的趨勢與決心,其本身既不違反證據(jù)法原理,也符合犯罪高發(fā),但法治客觀環(huán)境不夠完善、法治主觀條件質(zhì)量不高的中國司法實(shí)踐的需要。
(三)新刑訴設(shè)立了具體實(shí)施非法證據(jù)排除規(guī)則的操作程序,解決了非法證據(jù)排除的規(guī)則在實(shí)踐中難以操作的問題
我國大部分省、市的法院、檢察院和公安部門,到目前為止還沒有一起非法證據(jù)排除規(guī)則操作的實(shí)例。如果這是因?yàn)闆]有非法取證問題,當(dāng)然是最理想的,但是非法取證甚至刑訊逼供等侵犯人權(quán)的現(xiàn)象在中國屢禁不止,成為刑事司法中一個(gè)頑疾,這已是眾人皆知的事實(shí)。自上次刑訴修改的十余年間,杜培武、佘祥林、趙作海等冤假錯(cuò)案的相繼曝光,正在不斷拷問著中國刑事司法的痼疾,不斷迫使刑訴法再一次被審視。
新刑訴設(shè)立了具體實(shí)施非法證據(jù)排除規(guī)則的操作程序,解決了非法證據(jù)排除制度在實(shí)踐中難以操作的問題,確保司法工作人員在審查、判斷、運(yùn)用證據(jù)時(shí)有法可循,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1.明確規(guī)定了非法證據(jù)排除的具體標(biāo)準(zhǔn)
新刑訴第五十四條第一款規(guī)定:“采用刑訊逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威脅等非法方法收集的證人證言、被害人陳述,應(yīng)當(dāng)予以排除。收集物證、書證不符合法定程序,可能嚴(yán)重影響司法公正的,應(yīng)當(dāng)予以補(bǔ)正或者作出合理解釋;不能補(bǔ)正或者作出合理解釋的,對該證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以排除。”修改后的刑訴法條文科學(xué)地界定非法證據(jù)的范圍。
2.明確規(guī)定了人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)都有排除非法證據(jù)的義務(wù)
新刑訴第五十四條第二款規(guī)定:“在偵查、審查起訴、審判時(shí)發(fā)現(xiàn)有應(yīng)當(dāng)排除的證據(jù)的,應(yīng)當(dāng)依法予以排除,不得作為起訴意見、起訴決定和判決的依據(jù)。”第五十五條規(guī)定:“人民檢察院接到報(bào)案、控告、舉報(bào)或者發(fā)現(xiàn)偵查人員以非法方法收集證據(jù)的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。對于確有以非法方法收集證據(jù)情形的,應(yīng)當(dāng)提出糾正意見;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。”
3.明確規(guī)定了法庭審理過程中對非法證據(jù)排除的調(diào)查程序
新刑訴第五十六條規(guī)定:“法庭審理過程中,審判人員認(rèn)為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的,應(yīng)當(dāng)對證據(jù)收集的合法性進(jìn)行法庭調(diào)查。”第五十七條規(guī)定:“現(xiàn)有證據(jù)材料不能證明證據(jù)收集的合法性的,人民檢察院可以提請人民法院通知有關(guān)偵查人員或者其他人員出庭說明情況;人民法院可以通知有關(guān)偵查人員或者其他人員出庭說明情況。有關(guān)偵查人員或者其他人員也可以要求出庭說明情況。經(jīng)人民法院通知,有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)出庭。”
4.明確規(guī)定了證據(jù)合法性的證明責(zé)任
新刑訴第五十七條規(guī)定:“在對證據(jù)收集的合法性進(jìn)行法庭調(diào)查的過程中,人民檢察院應(yīng)當(dāng)對證據(jù)收集的合法性加以證明。”按照刑事訴訟原理,被告人及其辯護(hù)人不承擔(dān)舉證責(zé)任,而證明責(zé)任在于控方,即公訴人應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明被告人審判前供述取得的合法性,這與刑事訴訟法規(guī)定的證明責(zé)任是一致的。
通常,法律規(guī)則包括兩個(gè)基本要素:實(shí)體構(gòu)成性規(guī)則和程序保障性規(guī)則。沒有實(shí)體構(gòu)成性規(guī)則,保障性規(guī)則就缺乏審查對象,不能建立相應(yīng)的、嚴(yán)格的制裁機(jī)制,也不可能產(chǎn)生必要的法律后果;沒有程序性保障規(guī)則,就無法對實(shí)體構(gòu)成性規(guī)則進(jìn)行程序性審查,不可能進(jìn)入訴訟階段成為待解決的問題,只能使實(shí)體構(gòu)成性規(guī)則淪為一紙空文。我國非法證據(jù)排除規(guī)則在實(shí)踐中難以實(shí)施,主要在于缺乏程序保障性規(guī)則。新刑訴設(shè)立的一系列具體操作程序保障了此規(guī)則在實(shí)踐中的實(shí)施。
刑訴法的此次大修是解決刑事犯罪方面出現(xiàn)的新問題的需要,是進(jìn)一步加強(qiáng)懲罰犯罪和保護(hù)人民的需要,是深化司法體制和工作機(jī)制的需要。新刑訴對于非法證據(jù)排除規(guī)則的修改與完善,明確指向了我國長期存在的刑訊逼供等非法取證行為,以法律的形式將非法證據(jù)排除規(guī)則確立下來,為非法證據(jù)排除規(guī)則的司法實(shí)踐奠定了良好的法律基礎(chǔ)。
刑法學(xué)年論文范文篇二
《 試析我國刑事簡易程序的修改對檢察工作的影響 》
論文摘要 本文簡要介紹了新刑事訴訟法對簡易程序的修改,指出檢察機(jī)關(guān)面臨的問題,并提出具有實(shí)踐意義的應(yīng)對之策,希望能為檢察實(shí)務(wù)提供參考。
論文關(guān)鍵詞 簡易程序 司法公正 司法效率 新刑事訴訟法 檢察工作
一、簡易程序的概念
所謂簡易程序,是指通過對刑事訴訟程序的一些環(huán)節(jié)、步驟加以不同程度的簡化,從而使案件得到快速處理的特別程序。簡易程序是相對于普通程序而言的。i通過設(shè)立科學(xué)的簡易程序,可以實(shí)現(xiàn)案件的繁簡分流,保障訴訟公正與訴訟效率之間的平衡。
二、新刑事訴訟法對簡易程序的修改完善
2012年3月14日通過的《中華人民共和國刑事訴訟法修正案》(以下簡稱新刑事訴訟法)對1996年刑事訴訟法規(guī)定的簡易程序作了較大的修改,主要表現(xiàn)為如下幾個(gè)方面:
(一)擴(kuò)大簡易程序的適用范圍
新刑事訴訟法第208條規(guī)定了適用簡易程序的積極條件,即案件事實(shí)清楚、證據(jù)充分;被告人自愿認(rèn)罪;被告人同意適用簡易程序;第209條規(guī)定了適用簡易程序的消極條件,換言之,適用簡易程序的案件,既要符合208條規(guī)定的條件,又要不屬于209條規(guī)定的幾種情況,才可以適用簡易程序。對比1996年刑事訴訟法第174條可以看出:(1)不再從刑罰的種類、量刑的輕重方面規(guī)定簡易程序的適用條件,而是從案件事實(shí)是否清楚、被告人是否認(rèn)罪、審判是否簡單的角度加以規(guī)定,真正契合了設(shè)立簡易程序的初衷;(2)由于可能判處無期徒刑、死刑的案件由中級人民法院管轄,因而可以適用簡易程序的案件基本上擴(kuò)大到基層法院管轄的所有公訴案件和自訴案件。上述修改,擴(kuò)大了簡易程序的適用范圍,勢必使得適用簡易程序的案件增多。
(二)賦予被告人適用簡易程序的選擇權(quán)
1996年刑事訴訟法規(guī)定,司法機(jī)關(guān)擁有決定簡易程序的絕對職權(quán),被告人則沒有實(shí)質(zhì)性的簡易程序的選擇權(quán),使被告人的訴訟主體地位未得到應(yīng)有的尊重。新刑事訴訟法第208條明確規(guī)定適用簡易程序必須得到被告人同意,從而賦予被告人程序選擇權(quán),有力地保障了被告人的權(quán)益。
(三)檢察官必須出席法庭
檢察官不出席法庭,不利于對抗式訴訟模式的建立,不利于案件實(shí)體公正處理,不利于維護(hù)當(dāng)事人的訴訟權(quán)利,也不利于履行法律監(jiān)督職責(zé)。ii基于可能造成的諸多弊端,新刑事訴訟法第210條第2款明確規(guī)定“適用簡易程序?qū)徖砉V案件,人民檢察院應(yīng)當(dāng)派員出席法庭。”當(dāng)然,對于適用簡易程序的自訴案件,檢察官自然沒有出庭的必要。
(四)審判方式不再限于獨(dú)任審判
由于適用簡易程序的案件同樣可能判處3年以上有期徒刑,屬于較重的刑罰,基于對司法公正的考量,新刑事訴訟明確規(guī)定對該類案件應(yīng)當(dāng)組成合議庭進(jìn)行審判。
三、簡易程序的修改對檢察工作的影響
(一)樹立正確的司法觀念
由于案多人少的矛盾長期存在,適用簡易程序勢必會給檢察工作帶來一定的正收益,但具體承擔(dān)起訴工作的檢察官必須樹立嚴(yán)格、依法適用簡易程序的觀念,既要在符合條件的情況下盡可能適用簡易程序以提高訴訟效率、發(fā)揮其分流案件、合理配置司法資源的價(jià)值,同時(shí)又必須以公正為前提,確保被告人的權(quán)益。
(二)充分保障被告人的程序選擇權(quán)
由于新刑事訴訟法規(guī)定簡易程序的適用必須征得被告人同意,因而檢察官應(yīng)確保該項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處:第一,真正保障被告人自愿程序的權(quán)利,而不能為了追求簡易程序的適用對被告人施加壓力;第二,必須獲得被告人的書面同意;第三,對于未成年人被告人,還必須征得其辯護(hù)人的同意,以充分保障未成年被告人的權(quán)益。
(三)必須出庭的應(yīng)對之策
由于必須出庭,公訴部門的辦案壓力會增加,但以下兩點(diǎn)因素也會使得上述辦案壓力得到適當(dāng)緩解:第一,由于適用條件放寬,適用簡易程序的案件會增多,相應(yīng)適用普通程序?qū)徖淼陌讣p少,而簡易程序的簡化可以部分平衡公訴部門必須出庭帶來的工作壓力;第二,由于必須征得被告人同意,相應(yīng)會減少適用簡易程序的案件。
同時(shí),司法實(shí)踐中,各地檢察機(jī)關(guān)針對簡易程序的相關(guān)修改,積極采取相應(yīng)的應(yīng)對措施,概括而言就是采取專人辦理,批量起訴,集中出庭的方式:
第一,建立初步分流機(jī)制。案件移送審查起訴后,在案件分到具體承辦人后,對案件初步審查,如認(rèn)為可以適用簡易程序辦理的,則移交專人審查起訴
第二,建立專人辦理機(jī)制。指定主訴檢察官專門辦理簡易程序刑事案件,從而有效提高簡易程序案件辦理效率,并借此積累辦理簡易程序案件的經(jīng)驗(yàn);
第三,集中提起公訴。加強(qiáng)與審判部門的溝通、協(xié)調(diào),對簡易程序案件集中提起公訴,以節(jié)約司法資源,緩解“案多人少”的矛盾;
針對具體的辦案過程進(jìn)行簡化:
第一,簡化制作法律文書。主訴檢察官對適用簡易程序的案件,不需要制作閱卷筆錄,可以根據(jù)案件具體情況,合理地簡化審查起訴終結(jié)報(bào)告等;
第二,簡化審查程序。對適用簡易程序的案件,明確規(guī)定不需要經(jīng)過集體研究,主訴檢察官可以直接將案件提請科長、主管檢察長審批,直接決定對簡易案件提起公訴。
第三,簡化庭審程序。適用簡易程序的訴訟權(quán)利義務(wù)在提審被告人時(shí)即充分告知,不再當(dāng)庭告知;公訴人宣讀起訴書時(shí),可以只宣讀起訴書認(rèn)定事實(shí)、起訴罪名及適用法律條款;公訴人當(dāng)庭采取集中舉證的方式,舉證、示證時(shí),只需要說明證據(jù)名稱和證明的主要內(nèi)容;被告人對公訴人舉的證據(jù)沒有異議時(shí),公訴人不再發(fā)表公訴意見,直接提出量刑建議。
(四)簡易程序與普通程序簡化審的關(guān)系問題
兩種程序的相同點(diǎn)與區(qū)別如下:
1.都以被告人自愿認(rèn)罪并同意適用簡易程序或普通程序簡化審為前提。由于2011年2月25日通過的刑法修正案(八)明確規(guī)定了坦白從寬制度,故無論適用何種程序,對于如實(shí)供述自己罪行的犯罪嫌疑人都可以從輕處罰。
2.都只能適用于一審案件,但又有如下區(qū)別:第一,簡易程序既可以適用于一審公訴案件,也可以適用于一審自訴案件;普通程序簡化審只能適用于一審公訴案件;第二,簡易程序只能適用于基層人民法院管轄的案件;而普通程序簡化審不限于基層人民法院管轄的案件,可以適用于基層人民法院外的法院管轄的一審公訴案件;第三,對于“外國人犯罪的”可以適用簡易程序,但不能適用普通程序簡化審;第四,對于可能判處無期徒刑的案件,不能適用簡易程序,但可以適用普通程序簡化審。
3.發(fā)回重審的案件能否適用簡易程序或普通程序簡化審。第一,基于“原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足”而發(fā)回重審的案件顯然不能適用簡易程序,但在發(fā)回重審而被告人又自愿認(rèn)罪的情況下,能否適用普通程序簡化審呢?筆者認(rèn)為,這種情況下即使被告人認(rèn)罪,但因?yàn)槭聦?shí)不清、證據(jù)不足,重審時(shí)需要強(qiáng)化法庭審理而非簡化以更好地查清事實(shí),故該種情況同樣不能適用普通程序簡化審;第二,基于“違反法律規(guī)定的訴訟程序”而發(fā)回重審的案件,因?yàn)檫€是一審案件,可以適用簡易程序或普通程序簡化審審理。
4.審理方式都得到不同程度的簡化。第一,簡易程序的簡化體現(xiàn)在多個(gè)方面:審判前準(zhǔn)備工作的簡化,如通知當(dāng)事人開庭時(shí)間、通知方式的簡化;審判組織的簡化,可以由法院獨(dú)任審判;審理方式的簡化等,普通程序簡化審則僅僅在審理方式方面簡化;第二,簡易程序明確規(guī)定了審理期限,即一般在20日內(nèi)審結(jié);對可能判處的有期徒刑超過三年的,可以延長至一個(gè)半月。普通程序簡化審僅要求人民法院一般當(dāng)庭宣判,審理期限仍然適用普通程序的審理期限,即應(yīng)當(dāng)在受理后二個(gè)月以內(nèi)宣判,至遲不得超過三個(gè)月;對于符合一定條件的案件,經(jīng)上一級人民法院批準(zhǔn),可以延長三個(gè)月;因特殊情況還需要延長的,報(bào)請最高人民法院批準(zhǔn)。
兩相對比,可以看出二者的區(qū)別很小,修改后的簡易程序基本上包含了普通程序簡化審的所有內(nèi)容,因而建議取消普通程序簡化審或者對普通程序簡化審重新作出規(guī)定,比如明確其主要適用于基層人民法院管轄案件外的審理等。
可以看出,新刑事訴訟法對簡易程序的修改使得簡易程序能夠進(jìn)一步發(fā)揮其制度性價(jià)值——分流案件、合理配置司法資源,同時(shí)賦予其必要的公正性標(biāo)準(zhǔn),其積極意義毋庸置疑,上述修改也勢必會對檢察工作造成一定的影響。但仍有一些問題需要思考,如在簡易程序變更為普通程序時(shí),新刑事訴訟法仍然簡單規(guī)定由人民法院單方做出決定,被告人對此并不具有選擇權(quán),這是否有利于充分保障被告人的程序選擇權(quán)值得懷疑;另外在檢察官必須出庭的情況下,如何對等強(qiáng)化辯護(hù)律師參與簡易程序的權(quán)利也是一個(gè)重要的問題,這些問題需要司法從業(yè)人員結(jié)合簡易程序的適用進(jìn)一步總結(jié)思考,提出進(jìn)一步完善的建議。
刑法學(xué)年論文范文篇三
《 試析刑法立法效益問題研究 》
論文摘要 刑法效益的提高對我國構(gòu)建法治社會有著深遠(yuǎn)的影響和意義。本文主要針對刑法立法效益問題進(jìn)行了簡單的研究和探討。
論文關(guān)鍵詞 刑法立法效益 問題 研究
目前,我國刑法立法的效益還不太理想。從社會現(xiàn)實(shí)生活中刑法的實(shí)施效果來分析,刑法法律體系不協(xié)調(diào),刑法實(shí)現(xiàn)程度不高,刑法立法質(zhì)量偏低,這些都在很大程度上影響了刑法的立法效益。因此,對于刑法立法效益問題的研究有其必要性。
一、刑法立法效益的簡析
(一)刑法立法效益
要想對刑法立法效益有一個(gè)全面的了解,首先就要了解立法效益的概念。目前關(guān)于刑法立法效益的概念還沒有一個(gè)統(tǒng)一的認(rèn)識?,F(xiàn)階段大家普遍認(rèn)同的立法效益概念是從立法者和立法工作角度來衡量,主要看立法者設(shè)定立法的目的是否達(dá)到預(yù)期的效果。簡單來講,就是投入與產(chǎn)出的數(shù)量差。但是,不能想當(dāng)然地將刑法立法效益理解為刑法立法的成本與收益之差。由于刑法的特殊性,既關(guān)系到刑法立法的時(shí)間、刑法的監(jiān)督成本,同時(shí),還關(guān)系公民的法制觀念、法律意識以及刑法的立法質(zhì)量等等。所以,在對刑法的立法效益定義時(shí),要結(jié)合實(shí)際情況,針對各個(gè)方面因素,進(jìn)行全面的分析和了解,正確地理解刑法立法效益。
(二)刑法立法效益的實(shí)質(zhì)
刑法立法效益主要表現(xiàn)為刑法立法收益除去刑法成本以后,所得的凈收益。因此,刑法立法效益的實(shí)質(zhì)主要是以下幾個(gè)方面:
首先,以耗費(fèi)立法成本為前提的刑法立法效益。刑法的立法活動是享有立法權(quán)的機(jī)關(guān)制定、修改和認(rèn)可刑法的行為。可是刑法在制定、修改和認(rèn)可的過程當(dāng)中是必須要耗費(fèi)一定的社會資源的,即需要付出一定的成本。一般而言,刑法立法成本分為直接成本和間接成本。其中,直接成本就是在立法過程中立法者所消耗的成本,包括立法機(jī)關(guān)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)所支出的全部費(fèi)用、立法調(diào)研費(fèi)用、機(jī)會成本、法律草案或文本的制作費(fèi)用以及宣傳教育費(fèi)用,如:立法的工資、機(jī)構(gòu)建設(shè)費(fèi)用、誤工費(fèi)、食宿費(fèi)、辦公設(shè)備費(fèi)用以及相關(guān)的福利費(fèi)用等;而間接成本是指由于刑法立法可能不合理而給社會造成的損失,其主要包括三方面的內(nèi)容:一、因刑法立法不合理而導(dǎo)致民眾對法律及立法者的消極評價(jià)以及隨之而來的對刑法權(quán)威和尊嚴(yán)所帶來的損失;二、基于立法者的法學(xué)素養(yǎng)或立法技術(shù)等原因使刑法缺乏可適應(yīng)性,而必須進(jìn)行較大修改而再次耗費(fèi)的成本;三、立法者制定出的刑法存有疏漏而使犯罪分子有機(jī)可乘,給社會造成的損失。
其次,以刑法立法收益為其價(jià)值追求的刑法立法效益。從某種角度上講,所有的立法活動,都是以立法收益的取得為目的的,同樣,刑法立法活動也不例外,其作為資源耗費(fèi)活動,是一種生產(chǎn)性活動,其最主要的目的就是為了取得較大或者是良好的收益,如經(jīng)濟(jì)收益、社會收益以及政治收益等等,所以要想有刑法立法效益,就要有刑法立法收益。為此,在實(shí)踐中,必須要通過刑法立法收益的取得來獲取良好的刑法立法效益,在保證成本的前提條件下,立法收益越大,就會產(chǎn)生更大的立法效益。因此,刑法的立法效益是以刑法立法收益為價(jià)值追求的。
二、刑法立法效益之內(nèi)容
(一)經(jīng)濟(jì)效益
刑法立法的經(jīng)濟(jì)效益,要求我們要以最少的投入獲得最大的產(chǎn)出,提高立法質(zhì)量,達(dá)到預(yù)期的立法效果,在法律實(shí)施的過程中,既要符合刑法立法的目的,也要符合社會目的。尤其是在當(dāng)前的社會體制下,重視立法的經(jīng)濟(jì)效益是刑法立法效益的必然要求和必然趨勢。一般來講,刑法立法效益的主要內(nèi)容及其組成部分是刑法經(jīng)濟(jì)效益,其可以通過相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來表示,與其社會效益和政治效益相比,經(jīng)濟(jì)效益具有很大的顯性作用。首先,刑法經(jīng)濟(jì)效益可定量預(yù)測立法效果以及立法目標(biāo),為人們從事各項(xiàng)社會經(jīng)濟(jì)活動提供有效的行為指導(dǎo)和框架,既減少了成本,也降低了風(fēng)險(xiǎn),使其確定性提高,為產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益提供了重要的基礎(chǔ)保障。其次,刑法立法活動還以立法機(jī)制為前提,量化經(jīng)濟(jì)效益,以最少的投入成本,獲取最大的收益,尤其是當(dāng)前的社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下,出臺相關(guān)的刑事法律,不僅可以預(yù)防違法犯罪行為的發(fā)生,而且還可以遏制刑事違法結(jié)果的進(jìn)一步拓展,促進(jìn)社會的和諧穩(wěn)定,促進(jìn)各項(xiàng)社會活動正常進(jìn)行,為我國經(jīng)濟(jì)市場創(chuàng)造良好的運(yùn)行環(huán)境,進(jìn)而帶來一定的社會效益。
(二)政治效益
刑法立法的政治效益是指刑法立法在維護(hù)穩(wěn)定和諧的政治環(huán)境中而取得的效益。例如:我國刑法106條的規(guī)定,與境外機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人相勾結(jié),實(shí)施武裝叛亂、暴亂罪的,從重處罰。根據(jù)刑法113條的規(guī)定,犯武裝叛亂、暴亂罪,對國家和人民危害特別嚴(yán)重、情節(jié)特別惡劣的,可以判處死刑,可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)刑法56條的規(guī)定,犯本罪,除單處剝奪政治權(quán)利的以外,應(yīng)當(dāng)附加剝奪政治權(quán)利。從以上條款可以看出,刑法立法通過刑法的制定,加強(qiáng)對犯罪行為的處罰,有效地對我國人民進(jìn)行保護(hù),從而來實(shí)現(xiàn)刑法的政治目的。
(三)社會效益
刑法立法的社會效益,就是以刑法立法為基礎(chǔ),其對整個(gè)社會所產(chǎn)生的效果及其影響。對于刑法的社會效益要用辯證的理論去分析,在使用和實(shí)施刑法的過程中,要保持足夠的警惕性,合理應(yīng)用,不可以隨意地濫用和擴(kuò)張,這是刑法使用之道。因此,要保證刑法立法的社會效益,要做到以下三點(diǎn):一、要加強(qiáng)對刑法的學(xué)習(xí)和研究,豐富和加深對刑法的理解和把握,并且,能夠深入理解和正確貫徹刑法規(guī)定的原理、原則;二、要掌握各種具體犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn),在司法實(shí)踐中正確地使用刑法;三、及時(shí)發(fā)現(xiàn)刑事立法關(guān)于具體犯罪規(guī)定中的缺陷和不足,并提出修改和完善建議,從而有助于刑事立法的改革與健全。
三、刑法立法效益的影響因素
從我國刑法建設(shè)和發(fā)展的過程分析,影響刑法立法效益發(fā)揮和提高的因素是方方面面的,主要包括以下幾點(diǎn):
(一)刑法立法成本
簡單來講,刑法立法成本囊括了太多的資源支出,如人力、物力、財(cái)力以及時(shí)間,通常我們將其劃分為立法成本、立法監(jiān)督成本以及實(shí)施成本。
首先,立法成本。在我國,由于刑法立法工作艱巨而又漫長,在這項(xiàng)長期的工作中,需要投入較大的人力、物力、財(cái)力以及時(shí)間,這些都在很大程度上制約了刑法立法效益的提高。另外,還有一些法律文本費(fèi)用、辦公費(fèi)用以及立法者的工資等等,這些固定的支出,都是其中所必須要承擔(dān)的部分。尤其是在刑法不斷地修正和出臺的過程中,其相應(yīng)的成本也會相應(yīng)地增加,進(jìn)而刑法立法成本就會增加,自然刑法立法效益就會受到影響。
其次,立法監(jiān)督成本。立法監(jiān)督成本對我國刑法立法效益的影響主要表現(xiàn)在以下方面:一是刑法立法活動,沒有起到應(yīng)有的監(jiān)督,影響刑法的實(shí)施;二是缺乏對刑法立法結(jié)果的實(shí)施效果的監(jiān)督,制約了我國法律體系的和諧統(tǒng)一;三是由于相關(guān)的成本投入較少,導(dǎo)致刑法監(jiān)督體系不完善,從而大大限制監(jiān)督的充分和有效發(fā)揮。
再次,實(shí)施成本。在刑法實(shí)施過程中,其成本內(nèi)容主要包括利益格局的耗費(fèi)以及刑法制度結(jié)構(gòu)的耗費(fèi)等支出,從另外一個(gè)角度講,又可稱之為違法成本支出以及守法成本支出。但是,無論從何種角度分析,這部分費(fèi)用都是由組織或者是公眾來投資,并不是由國家承擔(dān)。由于組織、公眾不愿意增加投入,客觀上影響到了刑法立法效益的提高和發(fā)揮。
(二)刑法立法質(zhì)量
從本質(zhì)上將,法制社會的建設(shè)與刑法立法的質(zhì)量具有密切的關(guān)聯(lián),這也是我國構(gòu)建法制社會的必然要求。因此,刑法立法質(zhì)量的好壞決定著刑法立法效益的高低。首先,在刑法立法中,立法政策、立法程序、立法體制以及立法思想都會影響到立法質(zhì)量,因此,需要加強(qiáng)對這些因素的分析,從宏觀角度分析和考察,提高刑法的前瞻性。其次,還有一些非立法因素的影響,如政治體制、社會發(fā)展水平、法學(xué)研究以及法治模式等,在刑法立法中,根據(jù)相關(guān)的立法程序、提高立法水平,啟用高素質(zhì)專業(yè)人才,規(guī)范立法體制。
四、提高我國刑法立法效益的有效措施和方法
(一)建立刑法立法成本控制與管理機(jī)制,合理控制刑法立法成本
目前,我國刑法立法面臨的主要問題就是刑法立法的成本控制機(jī)制。傳統(tǒng)的刑法立法管理采取的是一刀切的方式,其所構(gòu)成的社會管理,不僅成本高,而且執(zhí)行力度不強(qiáng),大大影響了刑法立法的效益。因此,在刑法立法的過程中,要盡量地減少成本支出,增強(qiáng)刑法立法成本的控制和管理意識,完善相關(guān)的控制管理機(jī)制,科學(xué)合理的設(shè)置控制目標(biāo),積極構(gòu)建立法成本分析體系,并將其作為重點(diǎn)工作。同時(shí),還要合理調(diào)控范圍,避免一些社會因素的介入導(dǎo)致刑法的張狂,杜絕刑法惰性的產(chǎn)生,保證刑法的補(bǔ)充性、謙抑性、威嚴(yán)性以及內(nèi)斂性,提高其經(jīng)濟(jì)性,以免刑法立法調(diào)控范圍的隨意擴(kuò)大和消極萎縮,進(jìn)而保證刑法立法效益的最大化。
(二)科學(xué)處理刑法立法與刑法實(shí)施,保證刑法實(shí)施效益的提高
在刑法制定后,刑法立法者要注意的一個(gè)問題就是要考慮刑法制定、出臺后的實(shí)施效果,加強(qiáng)對相關(guān)問題的分析,確保刑法在實(shí)踐中的順利展開,促進(jìn)刑法立法與刑法實(shí)施的高度協(xié)調(diào),尤其是刑法中的條例不可以與其他的任何法律發(fā)生相互的沖突,造成法律概念的模糊性。另外,雖然單行刑法或者是立法、司法解釋的出臺會使得刑法立法成本增加,但是如果沒這些相應(yīng)的條款,那么刑法立法效益也就難以實(shí)現(xiàn)。因此,在刑事立法問題上,尤其是一些重大問題,必須要分析其可能的耗費(fèi)和收益,從而保證其實(shí)施收益適合于刑法立法。
(三)構(gòu)建完善的刑法立法體制,規(guī)范刑法的運(yùn)作
要想促進(jìn)刑法立法效益的發(fā)揮和提高,就要建立完善的刑法立法體制,國家部門和主管部門要加大投入,增強(qiáng)刑法立法監(jiān)督力度,在立法過程中,規(guī)范相關(guān)的立法程序和立法活動。與此同時(shí),要清楚地認(rèn)識到我國刑法立法在整體上存在不足之處,雖然政府對此比較重視,也確立了一些立法體制,但是還需要做進(jìn)一步的完善和加強(qiáng),切實(shí)保證我國的刑法立法質(zhì)量,最大限度地實(shí)現(xiàn)刑法立法效益。
(四)加強(qiáng)宣傳教育,增強(qiáng)公民的法制觀念,強(qiáng)化公民法律意識
我們必須要加強(qiáng)宣傳和教育,實(shí)現(xiàn)全民的普法教育,強(qiáng)化我國公民法律意識,特別是在一些新刑法出臺和實(shí)施后,其中的利益關(guān)系就會發(fā)生一定程度的改變,利益受到影響的人們必然會抵制和反對,所以,要想保證出臺的新刑法能夠被公民良好的遵守,就要要求公民具有很強(qiáng)的法制觀念,進(jìn)而才能體現(xiàn)刑法的意義,提高刑法立法效益。
(五)合理配置刑法立法資源,提升刑法立法效益
在立法活動進(jìn)行中,社會資源的消耗是必然的,如果資源在該領(lǐng)域被使用,那么其他領(lǐng)域就不可能再分配到這個(gè)資源,尤其是在我國立法資源有限的條件下,需要在刑法立法過程中,加強(qiáng)對各個(gè)環(huán)節(jié)的分析,合理分配資源,優(yōu)化資源結(jié)構(gòu),強(qiáng)化刑法立法,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)投入與法律投入的分配與權(quán)衡,從而有效地推動刑事法治的建設(shè),實(shí)現(xiàn)刑法立法效益的最大化。
四、總結(jié)
總而言之,在刑法立法活動中,要采取一切可能的手段和方法,加強(qiáng)宣傳教育,增強(qiáng)公民法律意識和素質(zhì),規(guī)范刑法立法程序,保證刑事立法及其實(shí)施的有效性,最終實(shí)現(xiàn)刑法立法效益的提高。
有關(guān)刑法學(xué)年論文范文推薦: